Объекты интеллектуальной собственности примеры

Zastavka.jpg

К объектам интеллектуальной собственности (ОИС) относят результаты интеллектуальной деятельности, которым может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с Гражданским кодексом РФ, часть 4 «Интеллектуальные права и средства индивидуализации»

ГК РФ регулирует институт авторских прав, смежных прав, систему коллективного управления авторскими и смежными правами, патентное право, обозначения, другие виды интеллектуальных прав а также устанавливает средства защиты прав.

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения.

Объекты интеллектуальной собственности состоят из результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

К результаты интеллектуальной деятельности относятся:

— Художественные, литературные и научные произведения, программное обеспечение (ПО) — объекты авторского права.

— Исполнения артистов и дирижеров, постановки режиссеров, передачи по кабелю и в эфир,, фонограммы, базы данных — объекты смежных правам.

— Изобретения, промышленные образцы, полезные модели – объекты патентного права

Новыми (часто называемыми также нетрадиционными) объектами промышленной собственности являются селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).

К средствам индивидуализации относятся: знаки обслуживания, товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения, наименования мест происхождения товаров

В отличие от других объектов интеллектуальной собственности средства индивидуализации не признаются результатами интеллектуальной деятельности, они лишь приравниваются к ним по своему правовому режиму.

Основная функция этих средств индивидуализации заключается в предоставлении ими возможности для каждого участника гражданского оборота назвать себя, свою продукцию, свои услуги собственным оригинальным именем, создать неповторимый имидж.

  • Патент на объекты интеллектуальной собственности в России

Краткая характеристика объектов интеллектуальной собственности

1. Произведения науки, литературы и искусства

1.1. Литературные произведения

Данный термин в отечественном законодательстве обозначает любое произведение с четким выражением мыслей, образов и чувств посредством слова в оригинальной композиции и оригинального изложения. Сюда входят не только литературно-художественные, но также учебные, научные, публицистические и прочие работы, в частности:

— Речи, лекции, доклады и иные устные выступления

— Письма, дневники, личные заметки

— Интервью

— Переводы

— Программы для ЭВМ

1.2. Драматические произведения

К данным объектам интеллектуальной собственности относятся все жанровые разновидности драматических произведений в разных формах объективного выражения и методах сценического воплощения.

1.3. Музыкальные произведения

Признаваться музыкальным будет произведение, в рамках которого выражаются художественные образы при помощи звуков. Восприниматься музыкальные произведения могут на слух во время исполнения либо с помощью технических устройств, включая магнитофонные записи, компактные диски и пр.

1.4. Сценарные произведения

Сценарии, по которым ставятся фильмы, массовые представления, спектакли и пр.

1.5. Аудиовизуальные произведения

Широкий круг теле-, кино- и видео- произведений, рассчитанных на одновременное зрительское и слуховое восприятие аудиторией. Относятся к данной категории видео-, телефильмы, вне зависимости от назначения и жанра, исполнения, также диафильмы, слайд-фильмы, прочие теле- и кинопроизведения.

Практически любые аудиовизуальные произведения являются органическим объединением различных видов искусств в общее единое художественное целое.

1.6. Произведения изобразительного и декоративного искусства

Учитывая обилие существующих технических способов и форм выражения творческой мысли, практически невозможно четко очертить круг декоративных и изобразительных произведений. Важнейшая особенность произведения изобразительного искусства заключается в неразрывной связи с материальными носителями, в которых были воплощены. Часто последние существуют лишь в единичном экземпляре – следовательно, особенно важно для них разграничить право собственности на скульптуру либо картину как вещь и авторское право в отношении самого произведения.

— Копии произведений изобразительного искусства

Допускается снятие копий с исходных произведений искусства только с согласия автора либо правопреемников. В определенных случаях требуется и согласие собственника, к примеру, музея. Для копирования некоторых произведений изобразительного искусства, в частности, скульптуры в публичном месте, для которой уже истекли сроки охраны, какое-либо разрешение не требуется.

— Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна

Характерная черта таких произведений – утилитарность и художественность исполнения. Объединяют художественные и практические задачи. Могут быть не только уникальными, в единичном варианте, но также массовыми.

2. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы

2.1. Изобретения

Техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

2.2. Полезные модели

Полезные модели иногда называют малыми изобретениями. В отличие от изобретения к полезной модели не предъявляется требование изобретательского уровня. Это означает, что полезной моделью может быть признано любое устройство, даже вполне очевидное для специалиста, но, тем не менее, нигде не описанное и не применяющееся на практике, то есть обладающее мировой новизной.

2.3. Промышленные образцы

Художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид

3. Фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест происхождения товаров (средства индивидуализации).

3.1. Фирменные наименования

Фирменное наименование – это уникальное обозначение услуги, работы, товара, предприятия или организации.

3.2. Товарный знак

Товарный знак — это средство индивидуализации товаров, т.е. обозначение, с помощью которого товар можно выделить из числа однородных. Понятия «товарный знак и торговая марка» являются синонимами.

  • Незаконное использование товарного знака

3.3. Знак обслуживания

Обозначение, с помощью которого услуга одних физических либо юридических лиц отличается от других. В отношении знаков обслуживания в отечественном законодательстве выдвигаются требования, аналогичные товарным знакам.

3.4. Наименование мест происхождения товара

Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

4. Коммерческая тайна

Коммерческая тайна определяется как информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, любая информация, несанкционированное распространение которой может нанести ущерб ее законному владельцу (коммерческому предприятию или частному предпринимателю), который принял меры для ее защиты (ввел режим «коммерческой тайны»). При этом перечень сведений, которые не могут быть коммерческой тайной, установлен законом.

5. Топология интегральной микросхемы

Топология интегральной микросхемы является пространственно-геометрическим расположением совокупности элементов, связей между ними, зафиксированным на материальном носителе. При этом интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие

6. Селекционные достижения

Результат творческой деятельности в области создания биологически новых объектов с определенными свойствами. Объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения признаются сорта растений и породы животных, которые прошли регистрацию в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений.

7. Секреты производства (ноу-хау)

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Какие различают права на объекты интеллектуальной собственности

Интеллектуальные права могут быть 3 видов:

исключительное право, т.е. право использовать объекты интеллектуальной собственности в любой форме и любыми способами. Одновременно исключительное право включает возможность запрещать всем третьим лицам осуществлять использование интеллектуальной собственности без согласия правообладателя.

Исключительное право возникает на все объекты интеллектуальной собственности.

личные неимущественные права, то есть . права гражданина-автора объекта интеллектуальной собственности, которые возникают только в случаях, предусмотренных законом.

-иные права. Относятся к данной группе права, разнородные по своей природе. Основной особенностью таких прав становится невозможность отнесения их ни к 1-й, ни ко 2-й категории. Примерами могут служить право доступа, право следования.

  • Передача интеллектуальной собственности на международный уровень

Когда возможна передача прав на объекты интеллектуальной собственности

Нельзя передать интеллектуальную собственность как таковую, поскольку она не является материальным объектом. Можно передавать лишь права на нее, особенно в случае с исключительным правом.

Распоряжаться исключительным правом можно в следующих формах:

— Отчуждение исключительного права – передача в полном объеме от одного лица к другому. При этом предыдущий правообладатель полностью утрачивает юридическую возможность использовать объект ИС.

— Предоставление права пользования на основе лицензионного договора. За обладателем при этом сохраняется исключительное право, но лицензиат получает право пользования в ограниченном объеме, который прописан лицензионным договором.

В свою очередь лицензия может быть исключительной и простой (неисключительной). В первом случае правообладатель утрачивает право заключать лицензионные договоры с другими лицами, во втором случае это право у него остается.

Как происходит защита прав на интеллектуальную собственность

Способы защиты интеллектуальной собственности и порядок осуществления защиты зависят от специфики конкретного объекта ИС и могут осуществляться в следующих формах:

— признание права

— пресечение нарушения

— возмещение убытков

— изъятие контрафактной продукции

— публикация решения суда.

Как происходит оценка прав интеллектуальной собственности

В основном потребность в оценке прав интеллектуальной собственности возникает в бизнесе. В основе стоимости (ценности) объекта интеллектуальной собственности лежит его способность приносить доход своему владельцу. Если объект обладает такой способностью, то он обладает и стоимостью, которую можно оценить.

Доход от объекта ИС генерируется в процессе его коммерческого использования, поэтому из всего многообразия объектов интеллектуальной собственности наиболее часто подлежат оценке товарные знаки и знаки обслуживания, изобретения, полезные модели, ноу-хау, программы для ЭВМ.

В зависимости от текущего использования объекта ИС и его потенциала могут применяться следующие способы оценки:

1. Если объект интеллектуальной собственности уже используется в коммерческих целях, то его оценка будет основана на реальных данных о его коммерческой эффективности. В качестве показателей эффективности могут выступать, например, выручка от продаж товаров (услуг), произведенных с использованием оцениваемого объекта ИС, или экономия на затратах при производстве товаров (услуг), обусловленная использованием объекта ИС.

2. Если объект интеллектуальной собственности еще не используется в коммерческих целях, но имеет обоснованный потенциал коммерческого использования, то его оценка будет основана на прогнозируемых показателях.

3. Если объект интеллектуальной собственности не используется в коммерческих целях и не имеет потенциала коммерческого использования в обозримом будущем, то его оценка проводится затратными методами, то есть определяется величиной затрат на его создание.

Какие различают сферы спроса на объекты интеллектуальной собственности

Сферы спроса на объекты интеллектуальной собственности выделены в 3 основных блоках:

— Корпоративные сделки, включающие превращение ЗАО в открытые общества, приватизацию предприятий, вклады в уставный фонд.

— Свободная купля-продажа патентов и лицензий;

— Принудительное лицензирование, возмещение через суд либо арбитраж ущерба в результате нарушения исключительных прав.

Преобладание спроса на определенный вид услуг по оценке либо защите прав интеллектуальной собственности в существенной мере зависит от преимуществ субъекта рыночной экономики, которые он получит при владении объектами интеллектуальной собственности.

Наибольший спрос на оценку объектов интеллектуальной собственности отмечается для случаев внесения нематериальных активов в уставный капитал (более 50%).

Обычно передача прав интеллектуальной собственности предусмотрена не отдельно, а вместе с другими услугами либо правами, которые в совокупности позволяют достичь монополии по производству определенного нового продукта либо использованию новой технологии.

  • Международное пиратство. Как с ним борется бизнес и ICC

Почему так необходима охрана объектов интеллектуальной собственности

Имеется ряд неоспоримых доводов. Во-первых, развитие и благосостояние человечества зависит от его возможности создавать новые технические изобретения и культурные ценности. Во-вторых, правовая охрана этих изобретений и ценностей содействует привлечению дополнительных ресурсов, что ведет к дальнейшему развитию инновационной деятельности. В-третьих, содействие развитию и охране интеллектуальной собственности вызывает бурный экономический рост, создает новые рабочие места и новые отрасли промышленности и повышает качество человеческой жизни.

В условиях стремительного развития информационных технологий, активного вовлечения в экономический оборот интеллектуальных продуктов и проведения государственной политики по становлению и развитию инновационной экономики, всё более актуальными становятся вопросы, касающиеся интеллектуальной собственности.

В частности, огромное значение в современных реалиях имеет вопрос об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и вопросы, связанные с оборотом и защитой исключительных прав.

Согласно действующему законодательству исключительное право – это право использовать объект интеллектуальной собственности и распоряжаться им в установленных законом пределах. Правообладатель имеет право по своему выбору разрешать иным лицам использовать объект интеллектуальной собственности или запрещать его использование (ст. 1229 Гражданского кодекса РФ, далее ­– ГК РФ).

Таким образом, исключительное право включает в себя право пользоваться, свободно передавать, отчуждать, продавать продукт интеллектуальной деятельности, право позволять и воспрещать третьим лицам пользоваться продуктом интеллектуальной деятельности, право на юридическую защиту.

Нужна консультация юриста?

К продуктам интеллектуальной деятельности (объектам исключительного права) относятся все результаты интеллектуальной деятельности, поименованные в ст. 1225 ГК РФ: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; географические указания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

Виды исключительных прав

В зависимости от объекта правовой охраны исключительные права подразделяются:

  1. авторские права (на произведения литературы, науки, искусства);
  2. смежные права (на исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач);
  3. патентные права (на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения);
  4. иные права промышленной собственности (на топологию интегральных микросхем, фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания, географические указания).

В настоящее время, интеллектуальная собственность является наиболее ценным активом в бизнесе. В связи с развитием технологий, все чаще встречаются случаи нарушения исключительных прав путем незаконного использования объектов интеллектуальной деятельности.

Передача исключительных прав

Смысл исключительного права состоит в возможности единолично использовать объект права и распоряжаться им.

Основными формами оборота исключительного права являются переход исключительного права (по договору и без договора), выдача лицензии на право использования результата интеллектуальной деятельности, залог исключительного права.

Вопрос о переходе исключительного права является крайне значимым, так как оформление передачи исключительных прав в строгом соответствии требованиям закона напрямую влияет на соблюдение прав и законных интересов правообладателей.

Передача исключительного права по договору

Российское законодательство предусматривает два таких договора: лицензионный и договор об отчуждении. Обе договорные конструкции предполагают переход прав на интеллектуальную собственность, однако они имеют существенные отличия.

Лицензионный договор

Представляется, что с указанным договором хотя бы раз в жизни сталкивался каждый из нас. Например, устанавливая на свой компьютер программное обеспечение, мы ставим галочку, что согласны с лицензионным соглашением, тем самым соглашаясь со всеми обозначенными условиями использования программного обеспечения. В таких соглашениях очерчиваются пределы использования объекта интеллектуальной собственности: таким образом, нам передается неисключительное право использовать программное обеспечение лишь в личных целях, а распространять его копии запрещается.

Неисключительное право — это когда кто-либо заключает с автором продукта договор, предоставляющий разрешение на использование продукта в ограниченных этим договором пределах. Его отличие от исключительного в том, что последнее принадлежит самому автору, и он решает, как распоряжаться творением своей интеллектуальной деятельности.

Лицензионный договор представляет собой специальное разрешение со стороны правообладателя (лицензиара) на использование другой стороной (лицензиатом) произведения (товарного знака, кинофильма, музыкального трека и т.п.) в установленных договором пределах.

Основные требования изложены в ст. 1235 ГК РФ, обратим внимание на наиболее важные среди них:

  • обязательность письменной формы;
  • регистрация перехода прав в тех случаях, когда изначально это право нуждалось в регистрации (например, в сфере патентного права);
  • возможность заключения договора на срок, который не превышает срок действия исключительного права на объект интеллектуальных прав;
  • если исключительное право прекращено, автоматически прекращается и договор;
  • по общему правилу носит возмездный характер (т.е. лицензиат должен выплачивать вознаграждение), хотя предусмотреть можно также и безвозмездность.

Обязательными условиями являются: предмет договора (т.е. то детальное описание объекта прав, который будет переходить к лицензиату), а также способы использования объекта интеллектуальной собственности.

Договор о передаче исключительных прав

Данная конструкция урегулирована ст. 1234 ГК РФ. По договору о передачи исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю), а приобретатель обязуется оплатить правообладателю вознаграждение в оговоренной форме, если только договором прямо не предусмотрена безвозмездность договора.

Исключительное право может перейти к другим лицам в полном объеме и без договора — в порядке правопреемства (наследование для физических лиц, реорганизация для юридических лиц).

В целом, условия данного договора схожи с условиями лицензионного договора, но есть существенное отличие: здесь права всегда передаются, во-первых, в полном объеме, а во-вторых, правообладатель одновременно с этим утрачивает их. Для данного договора характерной особенностью является полная отчуждаемость, что не при каких условиях не характерно для лицензионных договоров.

Таким образом

При лицензионном договоре за лицензиаром сохраняются права (например, патентообладатель может как сам распоряжаться своим изобретением, так и позволить иным лицам, заключившим договор, использовать его).

При заключении данного вида договора, исключительные права в полном объеме окончательно переходят к другому лицу.

Использование исключительного права в качестве залога

В соответствии со ст. 358.18 ГК РФ исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (п. 1 ст. 1225) могут быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК РФ допускают их отчуждение.

Предмет договора о залоге исключительного права определяется путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых передается в залог, со ссылкой в соответствующих случаях на номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).

Также в договоре о залоге должно быть определено: заложено ли исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме или право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Важные условия договора о залоге исключительного права:

  • характеристика исключительного права либо права использования по лицензии результата интеллектуальной деятельности, основание его приобретения, срок действия права, а также обязанность залогодателя поддерживать существование исключительных прав в пределах этого срока (например, уплачивать патентные пошлины), принимать меры для защиты заложенного права. Срок действия права установлен законом либо в пределах этого срока – лицензионным договором;
  • при залоге прав использования, приобретенных по лицензионному договору, в договоре залога должен быть указан лицензиар, согласие которого необходимо для залога, а также другие характеристики права: территория его действия, способы использования, характер передаваемых прав, виды товаров, работ и услуг (если предметом залога являются исключительные права на товарный знак), указание в лицензионном договоре на возможность предоставления сублицензии;
  • в случае если в залог передаются права, приобретенные по договору, необходимо указать те обязанности, которые еще не исполнены залогодателем по данному договору (например, обязанность выплаты авторского вознаграждения).

Особенности применения залога исключительных прав установлены ст. 1232 ГК РФ, определяющей случаи, когда залог исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, а также п. 5 ст. 1233 Кодекса, в силу которого в случае заключения договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.

Для многих компаний залог исключительных прав – действенная обеспечительная мера при кредитовании, к которой возможно прибегнуть как обособленно, так и в рамках залога иного ценного имущества, в том числе, и всего предприятия как единого имущественного комплекса, в состав которого входят права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Защита исключительных прав

В случае если правообладатель столкнулся с нарушением принадлежащего ему исключительного права, он может обратиться в государственные органы, например, судебные, административные, правоохранительные.

Таким образом, действенными будут и досудебные процедуры, и судебное разбирательство.

Необходимо отметить, что действующим законодательством предусмотрен досудебный порядок защиты нарушенного исключительного права. Так, согласно п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии. Иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее.

В соответствии со ст. 1252 ГК РФ важным способом защиты нарушенного исключительного права является обращение в суд с требованиями:

  • о признании права;
  • о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
  • о возмещении убытков;
  • об изъятии материального носителя — к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
  • о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

Кроме того, правообладатель может требовать от нарушителя исключительного права выплату компенсации за нарушение указанного права.

За нарушение интеллектуальных прав законом предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность. Оптимальный способ защиты исключительного права всегда может быть подсказан опытными юристами нашей компании, специализирующимися в сфере интеллектуальных прав.

Средства индивидуализации не относятся к результатам интеллектуальной деятельности. Их правовой режим лишь приравнен к режиму таких объектов интеллектуальной собственности. Объекты патентного и авторского права представляют собой результаты творческого труда, вклад в научно-техническое, культурное развитие общества.

Средства индивидуализации не являются «продуктом» творческой деятельности, не имеют научного или культурного значения. Ценным активом они становятся только когда выступают идентификаторами конкретного бизнеса, связанной с ними положительной репутации. Как было отмечено Р. Познером в отношении товарных знаков, такие объекты не является общественными благами, — они обладают социальной ценностью, только когда используются для обозначения конкретного бренда . Подобные характеристики средств индивидуализации определяют особенности регулирования прав на них.

Во-первых, в отличие от объектов авторского и патентного права на средства индивидуализации не возникает личных (неимущественных) прав, в том числе право авторства. Автором результатов интеллектуальной деятельности признается лицо, творческим трудом которого созданы такие результаты. Конечно, некоторые изобразительные товарные знаки могут представлять собой сложные рисунки, над созданием которых трудились художники, дизайнеры. Вместе с тем это не влияет на сущность средств индивидуализации как идентификаторов. Если конкретное обозначение является результатом творческого труда, то правовая охрана ему будет предоставлена не только как товарному знаку, но и как объекту авторского права и (или) промышленному образцу.

Во-вторых, с использованием средств индивидуализации иными по отношении к правообладателям лицами (в отсутствии на то согласия правообладателя) не могут быть сопряжены значимые законные частные и общественные интересы. Следовательно, в отношении таких объектов не могут и не должны предусматриваться случаи свободного использования; право преждепользования; выдаваться принудительные лицензии.

Не возникает необходимости обеспечивать переход таких объектов во всеобщее достояние. Права на такие объекты интеллектуальной собственности при наличии в том заинтересованности правообладателя могут являться (в отличие от исключительных прав на авторские и патентоохраняемые объекты) бессрочными. Так, в отношении исключительного нрава на фирменное наименование срок в принципе не установлен. Исключительное право на коммерческое обозначение сохраняется до тех пор, пока правообладатель не допустил периода годичного его неиспользования. Исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. Вместе с тем срок действия исключительного права может быть продлен на 10 лет по заявлению правообладателя. Подобное продление при этом возможно неограниченное число раз.

В-третьих, учитывая, что подобные объекты приобретают ценность только при их эксклюзивном использовании правообладателем для индивидуализации своей деятельности, товаров (работ), неиспользование большинства таких объектов (товарные знак, коммерческие обозначения) может явиться основанием прекращения прав на них.

В гл. 76 ГК РФ выделяются четыре средства индивидуализации: товарный знак (знак обслуживания), фирменное наименование, коммерческое обозначение и наименование места происхождения товара. Данный перечень является закрытым. Это означает, что на любые иные используемые субъектами предпринимательской деятельности идентификаторы исключительных прав возникать не будет.

Так, например, согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» у некоммерческих организаций возникает исключительное право использования их наименования. На практике на основе данного положения такие субъекты зачастую пытаются защитить свои интересы, связанные с таким обозначением, с использованием правовых средств защиты исключительных прав. Однако наименование некоммерческой организации нс является объектом интеллектуальной собственности по смыслу главы четвертой ГК РФ, право на него не может защищаться способами, предусмотренными названной главой.

Не рассматривает современное законодательство как самостоятельное средство индивидуализации и доменное имя. В ГК РФ такой объект упоминается лишь в качестве отдельного способа использования товарного знака.

Средства индивидуализации могут быть классифицированы, во-первых, по тем объектам, которые они индивидуализируют. Товарные знаки (знаки обслуживания) индивидуализируют товары, работы, услуги. Так, примерами товарных знаков являются такие известные обозначения, как Nike, Reebok, Cartier, IMAGINE CHANEL. Фирменные наименования — самих субъектов предпринимательской деятельности (например, ОАО «Газпром»), Коммерческие обозначения служат индивидуализации предприятий. Одно юридическое лицо может обладать правами на несколько подобных обозначений. Так, например, фирма Х5 Retail Group (фирменное наименование) владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Копейка». Во-вторых, в зависимости от оснований возникновения прав на них. Исключительное право на фирменное наименование возникает с момента государственной регистрации самого юридического лица, права на товарные знаки (знаки обслуживания), наименование места происхождения товара — с момента государственной регистрации таких объектов, на коммерческое обозначение — в связи с использованием такого объекта, обеспечившим его известность на определенной территории.

Основополагающим принципом регулирования прав на средства индивидуализации является принцип «старшинства прав»: если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Важно учитывать, что для каждого средства индивидуализации применяется определенный порядок признания приоритета исключительного права. В частности, для товарных знаков значение имеет первенство при государственной регистрации. Для коммерческого обозначения — момент начала фактического использования такого обозначения. Размещение вывески со спорным обозначением, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение. Необходимо, чтобы употребление коммерческого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия было известным в пределах определенной территории.

  • Spence М. Intellectual property. Oxford, 2007.
  • Posner R. A., Landes W. A. The economic structure of intellectual property law. Harvard,2003. P. 172.
  • См.: Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября2014 г. № С01-1034/2014 по делу № СИП-310/2014, от 26 марта 2015 г. № С01-50/2015по делу № СИП-747/2014.
  • См., подробнее: Рожкова М. А., Ворожевич Л. С. Фирменное наименование — «чужой»среди объектов интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2014. № 10. С. 57—68.
  • См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 ноября 2014 г. № С01-1068/2014 по делу № А40-139596/2013.

«Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» №9, 2019

Мальцев Никита Михайлович

Патентный поверенный РФ, к.ю.н.
Юрист, Юридический отдел

Задать вопрос автору

Согласно данным агентства «We Are Social» и платформы Hootsuite, представленных в отчете Global Digital за 2019 г., общее число пользователей Интернета по всему миру достигло 4,3 млрд, что составляет примерно 57% населения планеты. В России около 109,6 млн интернет-пользователей, а уровень проникновения Интернета достигает 76%1. Однако несмотря на такие впечатляющие цифры, многие правовые проблемы, возникающие в связи с развитием сети Интернет, остаются нерешенными уже несколько десятилетий. В частности, одной из таких проблем в отечественной цивилистике является определение гражданско-правового режима главной составляющей сети Интернет – интернет-сайта и его характеристики как объекта интеллектуальных прав.

Проблематика правовой природы интернет-сайта отражена в отечественных исследованиях, которые были особенно актуальны в нулевых годах, в ситуации почти полного отсутствия законодательного регулирования интернет-сайтов гражданским законодательством. К примеру, А.Г.Серго в 2004 г. писал: «Что такое сайт? Это вроде бы понятно каждому, но сложно объяснимо. … под сайтом понимается совокупность гипертекстовых документов (в виде html-страниц или хранящихся в базе данных), электронных произведений и программного обеспечения, необходимого для функционирования всех компонентов сайта»2.

Многочисленные дискуссии, а также диссертации о правовой природе интернет-сайта в отечественной доктрине касались возможного отнесения данного элемента сети Интернет к уже существующим объектам интеллектуальных прав (в частности, к программам для ЭВМ и базам данных) либо придания интернет-сайту режима нового, уникального объекта интеллектуальных прав3. Особенно стоит выделить исследование Е.С.Басмановой, основные выводы из которого актуальны и сегодня4.

В итоге федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» законодатель частично урегулировал ряд актуальных вопросов, касающихся интеллектуальной собственности, в том числе определил правовой режим интернет-сайта, отнеся его к составному произведению (п. 2 ст. 1260 ГК РФ). Тем не менее наличие новых диссертационных исследований о правовой природе интернет-сайта, проведенных после отнесения его законодателем к составным произведениям5, свидетельствует об актуальности данной темы и сегодня.

С учетом изложенного, среди основных вопросов, касающихся правового режима интернет-сайта, которые, по нашему мнению, требуют дальнейшего научного анализа, можно выделить следующие.

Прежде чем ответить на вопрос о правовой природе интернет-сайта, рассмотрим его с технической точки зрения, то есть с позиции его компонентной структуры. Специалисты выработали несколько вариантов решения этого вопроса, среди которых, на наш взгляд, следует обратиться к трудам А.И.Савельева, предложившего четыре компонента веб-сайта:

  • система управления содержимым сайта;
  • дизайн веб-сайта;
  • текст веб-страниц, изложенный с использованием специальных языков HTML (HyperText Markup Language), отвечающий за логическую структуру страницы, CSS (Cascading Style Sheets), отвечающий за ее внешний вид и иные функции;
  • информационное наполнение веб-сайта (контент).

Исследователь полагает, что большинство сложных интерактивных интернет-сайтов (интернет-магазинов и т.д.) нередко состоит из следующих уровней (слоев): презентационного слоя (presentation layer), который виден пользователю, слоя бизнес-логики (logic layer) и слоя баз данных (data layer), которые имеют не меньшее значение, однако для пользователя скрыты6. Таким образом, современные интернет-сайты – комплексные и сложные с технической точки зрения объекты, которые на разных уровнях состоят из различных результатов интеллектуальной деятельности и не ограничиваются частью, которая видна пользователю сайта.

С учетом изложенного, юридическая дефиниция сайта должна учитывать его многоуровневую и технически сложную структуру. Вместе с тем действующее законодательство содержит определение интернет-сайта в п. 13) ст. 2 федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которым сайт в сети «Интернет – это совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет».

Несмотря на довольно точное отражение технической природы интернет-сайта, представляется обоснованным согласиться с А.И.Савельевым в том, что указанная дефиниция служит, скорее, для определения публично-правового статуса интернет-сайта и позволяет определить его место в системе законодательства об информации, однако не создает полного представления о его статусе как объекта гражданских прав7.

Именно поэтому в цивилистической доктрине предпринимались неоднократные попытки отразить сложность и структурность современных сайтов. К примеру, Е.С.Басманова в предлагаемой дефиниции выделяет статичную основу (базовый элемент сайта) и динамичное содержание (контент): «Интернет-сайт – это предназначенный для размещения в сети Интернет результат интеллектуальной деятельности, состоящий из статичной основы (базового элемента сайта), представляющей собой программный (объектный) код и порождаемые им визуальные отображения (дизайн сайта), и динамичного содержания (контента), представляющего собой совокупность разнородных объектов исключительных прав и иных материалов, системно расположенных в пределах базового элемента сайта»8.

В несколько ином, более общем ключе формулировалась дефиниция интернет-сайта в проекте федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», который предусматривал следующее определение: «Интернет-сайтом является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть размещены в сети Интернет». Сожалеем, что указанные поправки не получили своего официального закрепления и действующее законодательство об интеллектуальной собственности не формулирует определение интернет-сайта, а лишь квалифицирует его как вид составного произведения. Уточним, что первоначально данный подход к определению правового режима интернет-сайта нашел свое отражение в практике арбитражных судов9.

Несмотря на то, что признание интернет-сайта составным произведением является прогрессивным шагом законодателя, обеспечивающим правовой механизм защиты контента сайта10, в доктрине присутствует мнение, что регулирование современных интернетсайтов следует признать фрагментарным, поскольку оно не охватывает в полной мере сложную техническую природу и многоуровневую информационную структуру сайтов11. Поддерживая указанную позицию, приведем дополнительный аргумент: квалификация интернет-сайта как составного произведения охраняет лишь один из элементов его компонентной структуры – видимый пользователю контент в части его творческого подбора и расположения (составительство), однако не включает два других уровня и сложную связь между ними. С нашей точки зрения, квалификация интернет-сайта как сложного объекта позволит выделить организатора создания сайта и концентрировать имущественные права на данный объект, однако полностью не охватит техническую природу сайтов и не даст ответ на вопросы: кого можно признать авторами интернет-сайта в целом; какие из результатов интеллектуальной деятельности однозначно входят в состав интернет-сайта и др.

Чтобы ответить на вопрос, нужно ли придавать интернет-сайту особое регулирование как самостоятельному объекту интеллектуальных прав, не ограничиваясь его характеристикой как составного произведения, можно обратиться к зарубежной практике, поскольку для отечественных цивилистов зарубежная доктрина и законодательное регулирование довольно часто служат источниками возможных ответов на поставленные вопросы. Однако в определении правовой природы интернет-сайта ситуация не столь однозначна. Так, в законодательстве США, Франции и Германии нет подробного регулирования интернет-сайта, его дефиниции как уникального объекта интеллектуальных прав, правовых характеристик и т.д. С позиции охраны интернет-сайта авторским правом зарубежная практика также рассматривает два аспекта: самостоятельную охрану отдельных составных элементов интернет-сайта либо охрану составительства как творческого подбора контента на сайте. К примеру, в обзоре, подготовленном специалистом ВОИС Л.Фербойведе говорится, что разные части интернет-сайта могут быть защищены разными режимами интеллектуальных прав, однако не упоминается о возможной охране интернет-сайта в целом, во всей совокупности его элементов12. Таким образом, российская практика в данном ключе движется в схожем направлении законодательного регулирования.

Вместе с тем некоторые новые выводы позволяет сделать анализ подхода, применяемого бюро авторских прав США (далее – бюро), которое в своих разъяснениях относительно возможной регистрации интернет-сайта как объекта авторского права отмечает, что интернет-сайт сам по себе не признается объектом авторского права, однако может содержать такого рода объекты13. С этой позиции интернет-сайт является только формой выражения, уникальным носителем иных объектов авторских прав, то есть средством для распространения контента, который как может быть защищен авторским правом, так и может остаться вне сферы его действия. И тогда, как любой иной носитель, в котором отражены охраняемые результаты творческой деятельности, составляющие его содержание, он не охраняется авторским правом. Бюро отмечает, что в этом интернет-сайты уникальны как средство распространения контента, но в отличие от традиционных материальных носителей, таких как печатный журнал или кинопленка, интернет-сайты не являются статичными носителями контента. Они динамичные, то есть изменяющиеся носители, которые могут трансформироваться со временем, а также не линейны от начала до конца, а могут просматриваться различными способами14.

Обратим внимание, что указанный тезис крайне дискуссионный, так как материальным носителем интернет-сайта должен, по нашему мнению, признаваться сервер (жесткий диск). При этом услуги хостинга в какой-то мере можно представить в виде услуг по аренде материального носителя, на котором будет расположен интернет-сайт. В схожем ключе указанный аспект рассматривает Е.С. Котенко, отмечая особенности электронной формы существования произведений, однако подчеркивая отличия ее от материального носителя:

«Электронная форма подразумевает не только возможность просмотра или прослушивания, но и влияния пользователя на произведение, его инициативного участия в развитии сюжета. … Важно отметить, что от объективной формы следует отличать материальный носитель. Мультимедийный продукт выражается только в рассмотренной нами форме и в то же время может быть закреплен на различных материальных носителях (жестких дисках, USB-флэш-накопителях, CD, DVD и др.)»15.

Необходимо также отметить, что в части возможной регистрации интернет-сайта как объекта авторских прав бюро выделяет три уровня охраны авторским правом:

  • на интернет-сайте размещен контент, который доступен на страницах веб-сайта в форме текста или цифровых файлов, охраняемых авторским правом;
  • интернет-сайты содержат результат творческого составительства. В частности, авторским правом может быть защищен как творческий подбор материала на сайте, так и способ организации веб-страниц в рамках одного интернет-сайта;
  • интернет-сайты содержат базовый язык разметки (underlying markup language) или таблицы стилей (style sheets), которые структурируют, упорядочивают и координируют то, как пользователь просматривает или иным образом воспринимает контент на сайте через свой браузер.

Если первые два уровня отражены и в российской практике, то относительно охраны авторским правом кода, написанного базовым языком разметки, стоит пояснить следующее.

Во-первых, данный язык нельзя приравнивать к языку программирования, а написанный им код – к компьютерной программе. Такой вывод закреплен в разъяснениях бюро авторских прав США16. К аналогичному выводу приходит А.И.Савельев, аргументируя, что интернет-сайт не является программой для ЭВМ. В частности, он доказывает, что HTML-язык не является языком программирования, потому что он является языком разметки гипертекста, и в него не входят основные элементы языков программирования17.

Во-вторых, код, написанный базовым языком разметки с использованием таблиц каскадных стилей, может и не охраняться авторским правом в силу отсутствия творческого вклада при его создании. Частный случай в таком контексте – отсутствие охраны у HTML кода, который получен в результате деятельности программного обеспечения по созданию интернет-сайтов (так называемых «конструкторов сайтов»18).

Таким образом, как российское, так и проанализированное зарубежное законодательство при определении правового режима интернет-сайтов рассматривают две составляющих: защиту отдельных компонентов интернет-сайта либо охрану творческого подбора и расположения материалов на сайте (составительство). Американская практика в некоторых случаях уходит от квалификации интернет-сайта как объекта авторских прав, рассматривая его как форму выражения, уникальный носитель иных объектов авторских прав.

Несмотря на то, что признавать интернет-сайт в качестве материального носителя представляется ошибочным, особенность электронной (цифровой) формы, в единственно которой могут существовать некоторые объекты интеллектуальных прав (программы для ЭВМ, мультимедийные продукты и т.д.), приводит к определенным размышлениям. Как отмечает Е.С.Дементьева, «не во всех случаях учение об охраняемой форме и неохраняемом содержании в классическом виде способно выполнять свою функцию применительно к объектам, выраженным в цифровой форме, а в ряде ситуаций нуждается в определенной модификации»19.

С технической точки зрения, в зависимости от сложности того или иного интернет-сайта они могут быть как элементарными (состоящими из одной интернет-страницы), так и сложными. Учитывая, что действующее законодательство рассматривает интернет-сайт только как составное произведение, можно сделать вывод о том, что при отсутствии творческого подбора и расположения материалов на сайте, возникают нетворческие интернетсайты, которые авторским правом не охраняются. Для наглядности представим, что существует максимально простой интернет-сайт, состоящий из одной интернет-страницы, на которой отображается только текст, охраняемый авторским правом (к примеру, стихотворение). Требуется ли охрана авторским правом такого рода интернет-сайту (в целом), либо он является неохраняемым как объект авторского права и действительно выступает как некая форма представления произведения, существующего в электронной форме? Видимо, второе.

Вместе с тем множество современных интернет-сайтов более сложные, что вызывает вопросы относительно их квалификации, скажем, как сложных объектов интеллектуальных прав (ст. 1240 ГК РФ). Однако уточним: признание интернет-сайтов сложными объектами не является основанием для их квалификации как объектов авторских прав.

Интересно также рассмотреть ситуацию, в которой интернет-сайт был создан при помощи специального программного обеспечения («конструктора сайтов»). В данном случае нельзя говорить, что авторами конкретного сайта были, к примеру, верстальщик и программист, так как их функции выполнял создатель сайта, используя программное обеспечение (условной аналогией может служить создание литературного произведения писателем при использовании текстового редактора)20.

Таким образом, учитывая многообразие современных интернет-сайтов, а также различные способы их создания, нельзя сделать вывод о том, что любой интернет-сайт охраняется авторским правом и имеет своих авторов, как произведение. При отсутствии творческого составительства в подборе контента интернет-сайт выпадает из-под охраны авторским правом. В таком ключе интернет-сайт (в целом), с одной стороны, не является отдельно охраняемым результатом интеллектуальной деятельности, а с другой, – являет собой некую форму представления результатов интеллектуальной деятельности, существующих в электронной форме, в сети Интернет.

С учетом изложенного мы склоняемся к мнению, что сегодня нет каких-либо оснований для придания интернет-сайту режима особого объекта авторских прав (например, по аналогии с аудиовизуальным произведением). При этом поддерживаем тезис А.И.Савельева о том, что отнесение сайта к составным произведениям направлено в первую очередь на регламентацию внешних отношений, то есть защиты прав на него. С позиции регулирования внутренних отношений, которые касаются создания сайта, приобретения организатором создания сайта прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав сайта, перспективным подходом является квалификация интернет-сайта как сложного объекта интеллектуальных прав. Аргументируя эту точку зрения, обратимся к ст. 1240 ГК РФ, которая содержит закрытый перечень сложных объектов интеллектуальных прав, а именно: кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, база данных. Интернет-сайт в числе возможных сложных объектов интеллектуальных прав не указан.

Актуальность предложенного решения рассматриваемого вопроса продиктована в первую очередь практическими соображениями. Сложная, многокомпонентная структура интернет-сайта, имеющая в составе много охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, создает риск для организатора упустить какой-либо составляющий элемент из виду в процессе создания сайта. Это может повлечь отсутствие необходимой концентрации имущественных прав в одних руках и невозможность легального использования объекта в целом. Правовые презумпции, установленные в ст. 1240 ГК РФ и направленные на защиту интересов организатора создания интернет-сайта, позволяют в определенной мере минимизировать указанные риски.

Необходимо отметить, что в судебной практике уже встречаются упоминания интернет-сайта как сложного объекта, однако эти решения являются исключением и не используют термин «сложный» в контексте ст. 1240 ГК РФ: «С правовой точки зрения веб-сайт в сети Интернет представляет собой сложный объект интеллектуальных прав, наиболее близкий к произведению и поэтому имеющий правообладателя»21. Таким образом, возможность отнести интернет-сайт к сложным объектам связана либо с характеристикой перечня объектов как открытого и выделения критериев, по которым можно определить сложный объект, либо с возможностью характеристики интернет-сайта как одного из уже перечисленных объектов, среди которых наиболее вероятны мультимедийный продукт и база данных22.

В настоящее время в ст. 1240 ГК РФ сформулирован закрытый перечень сложных объектов. Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации в постановлении от 30 ноября 2010 г. № 10521/10 по делу № А23-4426/09Г-20-238 также сделал вывод о том, что перечень сложных объектов не подлежит расширительному толкованию. В дальнейшем указанный тезис получил свое развитие в судебной практике23.

Тем не менее в доктрине продолжают преобладать мнения, согласно которым закрытость перечня сложных объектов – вопрос дискуссионный24. Чтобы определить, можно ли квалифицировать интернет-сайт как сложный объект, необходимо в первую очередь выделить критерии сложных объектов и проанализировать интернет-сайт на их соответствие. Поскольку ст. 1240 ГК РФ не содержит дефиниции сложного объекта, то в качестве наиболее приемлемого приведем следующее определение: «Сложный объект интеллектуальных прав представляет собой объект гражданских прав, созданный организатором такого объекта, включающий в себя несколько принадлежащих различным правообладателям охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, объединенных структурными связями, предназначенных для их использования по единому назначению»25.

На основе анализа законодательства и судебной практики в теоретических исследованиях было предложено выделять три возможных критерия сложных объектов26:

  • наличие лица, организовавшего создание сложного объекта (п. 1 ст. 1240 ГК РФ);
  • включение в состав сложного объекта нескольких результатов интеллектуальной деятельности27;
  • невозможность использования сложного объекта в соответствии с целями, для которых он создавался, без внесения в него изменений (нарушения целостности сложного объекта) в случае запрета использования включенного в него результата интеллектуальной деятельности28.

Анализируя позиции ученых и судов, необходимо отметить, что сложная природа (в техническом плане) современных сайтов приводит большинство исследователей к однозначному выводу о том, что по своей сути они могут быть отнесены к числу таковых. К примеру, Е.С.Басманова считает, что «интернет-сайт следует причислить к сложным объектам, поскольку он отвечает всем необходимым признакам сложности: имеет в своем составе несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, разнородных, созданных авторами в сотрудничестве (программа для ЭВМ, произведения графики и дизайна, литературные произведения и проч.); характеризуется сложной внутренней структурой (охраняемые объекты в составе базового элемента сайта расположены многослойно; гипертекстовые страницы Интернет-сайта, связанные между собой гиперссылками, в совокупности образуют иерархическую систему)»29. Такого мнения придерживаются и другие авторы30.

Мы поддерживаем эту точку зрения и считаем аргументированным рассматривать интернет-сайт в качестве сложного объекта исходя из его природы и содержания. Вместе с тем, учитывая текущую судебную практику, следует проанализировать возможность отнесения интернет-сайта к одному из уже перечисленных сложных объектов интеллектуальных прав.

Как было указано выше, среди наиболее вероятных объектов для интернет-сайта могут быть рассмотрены мультимедийный продукт и база данных. Наиболее подробное исследование мультимедийного продукта как правовой категории проведено Е.С.Котенко, которая выделяет следующие признаки мультимедийного продукта: родовой признак в виде наличия в его структуре нескольких охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (сложность), а также такие признаки как виртуальность и интерактивность.

Автор приходит к выводу о том, что большинство интернет-сайтов (за исключением самых простых, не отвечающих признаку интерактивности) можно отнести к категории мультимедийных продуктов, поскольку «рассматриваемый объект состоит из охраняемых разнородных результатов интеллектуальной деятельности (произведения изобразительного искусства (дизайна), программы для ЭВМ и музыкального произведения). Сложный по своей природе, рассматриваемый объект создается в электронной (цифровой) форме. Функционирование этого объекта возможно только в случае взаимодействия с пользователем (интерактивность). При этом пользователь не просто просматривает интернет-страницы (подобно зрителю в процессе просмотра кинофильма), а сам активно осуществляет поиск необходимой ему информации, находящейся на сайте, переходя по соответствующим ссылкам к различным страницам как внутри сайта, так и расположенным на других сайтах»31. К такому же выводу о возможности отнесения интернет-сайта к категории мультимедийных продуктов пришли специалисты Исследовательского центра частного права32.

В доктрине также отмечается, что если интернет-сайт может быть отнесен к категории «база данных», то и в этом случае снимается вышеприведенное противоречие. К примеру, В.О. Калятин, сравнивая дефиницию сайта, приведенную в п. 13 ст. 12 Закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, и определение базы данных, приведенное в ГК РФ, предполагает, что они имеют значительную схожесть, за исключением указания на сеть Интернет и наличие определенных программ33. Таким образом автор подчеркивает, что сайт в части совокупности размещенной информации может рассматриваться как база данных. Этот тезис особенно актуален в связи с вопросами автоматического сбора и анализа содержания онлайн-платформ (в частности, социальных сетей)34.

В зарубежной доктрине также встречаются исследования, доказывающие возможность рассмотрения страницы интернет-сайта как базы данных35, так и отрицающие такую возможность. К примеру, бюро авторских прав США так разграничивает обозначенные объекты: «Как правило, пользователи могут получить доступ ко всему содержимому веб-сайта, просматривая страницы веб-сайта или его иерархическую структуру. Напротив, пользователи обычно не могут получить доступ к содержимому базы данных в целом. Вместо этого пользователи извлекают конкретные данные, наборы данных или другой контент из базы данных, используя функцию запроса, которая выбирает контент, который соответствует определенным критериям, предоставленным пользователем. В то время как содержание веб-сайта полностью отображается в Интернете, данные, содержащиеся в базе данных, отображаются только в той степени, в которой они соответствуют конкретному запросу, который конкретный пользователь вводит в информационно-поисковую систему. Не все функции поиска квалифицируются как информационно-поисковые программы или системы. Например, веб-сайт может предоставлять функцию поиска, чтобы помочь пользователям найти определенную информацию на сайте, но это не превращает веб-сайт в базу данных, поскольку функция поиска не является единственной точкой входа для доступа к базовым данным или файлам»36.

В отечественной доктрине среди основных аргументов против квалификации интернет-сайта как базы данных называют отсутствие у него четких границ, в отличие от базы данных, которая является замкнутой системой37. Возможно, аргументы о том, что интернет-сайт крайне близок по своей природе к базам данных и условно представляет собой базу данных в сети Интернет, обоснованны. Однако, учитывая, что законодательное регулирование предполагает рассматривать интернет-сайт (в целом) наравне с базами данных как один из видов составного произведения (то есть как равнопорядковые явления одного родового обозначения), данный путь представляется менее осуществимым в сравнении с рассмотренным ранее вариантом отнесения сайтов к мультимедийному продукту.

Таким образом, мы разделяем точку зрения квалификации интернет-сайта не только как составного произведения, но и как сложного объекта. Вместе с тем, с учетом существующего нормативного регулирования, среди наиболее вероятных вариантов не исключаем рассмотрение интернет-сайта как вида мультимедийного продукта.

Также важно отметить, что сегодня нецелесообразно выделять какие-либо основания для придания интернет-cайту режима особого объекта авторских прав (к примеру, по аналогии с аудиовизуальным произведением), поскольку законодатель квалифицирует интернет-сайт как составное произведение, а доктрина не усматривает противоречий при отнесении сайта к числу сложных объектов. В целом такое регулирование наиболее оптимально, хотя и требует дальнейшего исследования в части развития законодательства в области сложных объектов. Таким образом, можно согласиться с В.А.Дозорцевым в том, что феномен сложных, «многослойных » объектов требует своего дальнейшего осмысления и кристаллизации в законодательстве38. В отношении интернет-сайтов до сих пор остается много нерешенных вопросов.

Если рассматривать многоуровневую структуру большинства современных интернет-сайтов, то вывод о составном характере произведения актуален только для верхнего уровня (дизайна сайта). В целом взаимосвязь всех уровней позволяет выделить интернет-сайт как сложное произведение. При отсутствии творческого составительства в подборе контента интернет-сайт не подпадает под охрану авторским правом.

С учетом изложенного полагаем, что минимальным необходимым шагом в реформировании законодательства будет принятие тех поправок, которые предлагались проектом Федерального закона № 47538-6 в части закрепления интернет-сайта в числе сложных объектов интеллектуальных прав. С практической точки зрения, в силу того, что признание интернет-сайта сложным объектом интеллектуальных прав неоднозначно с позиции судебной практики, единственным вариантом эффективной передачи прав на указанные объекты является подробное перечисление всехсоставляющих компонентов интернетсайта, определение возможного правового режима их охраны и передача прав на них.

Завершая анализ правового режима интернет-сайта как объекта интеллектуальной собственности, сделаем выводы.

Интернет-сайт, являясь результатом интеллектуальной деятельности, может иметь различные формы выражения, каждая из которых предопределяет правовой режим данного объекта.

Интернет-сайт в зависимости от совокупности элементов, составляющих его содержание, может быть элементарным, то есть отображающим только один контент, охраняемый авторским правом. В таком случае он выступает как электронная форма произведения, не нуждающаяся в дополнительной правовой охране. Иными словами, в элементарном интернет-сайте нет творческой составляющей, и он не квалифицируется как самостоятельный объект интеллектуальной собственности, исключительное право на него отсутствует.

Интернет-сайт, включающий на своем верхнем уровне (дизайн сайта, доступный пользователю) совокупность материалов при наличии их творческого подбора или расположения, может быть квалифицирован на основании ст. 1260 ГК РФ как вид составного произведения, интеллектуальные права на который принадлежат его составителям (разработчикам). Важно уточнить, что одновременно охраняются права авторов произведений, на которых основан интернет-сайт.

Анализируя основания квалификации интернет-сайта как вида сложного объекта в соответствии с п. 1 ст. 1240 ГК РФ, приведем следующие аргументы:

  • наличие лица, организовавшего создание интернет-сайта как объекта интеллектуальной собственности;
  • включение в состав интернет-сайта нескольких результатов интеллектуальной деятельности;
  • невозможность использования интернет-сайта в соответствии с целями, для которых он создавался, без внесения в него изменений (нарушения целостности объекта) в случае запрета использования включенного в него результата интеллектуальной деятельности.

Все указанные признаки характерны для такого вида интеллектуальной собственности как сложный объект. Поэтому, исходя из природы и содержания, есть основания рассматривать не элементарный интернет-сайт в качестве сложного объекта, который на данном этапе развития инновационных технологий, в том числе цифровых, предоставляет наиболее полный объем интеллектуальных прав как лицу, организовавшему создание сложного объекта, так и авторам результатов интеллектуальной деятельности, входящих в его состав. Отсюда может сложиться мнение, что проблема определения правового режима интернет-сайта решена.

Представляется необходимым еще раз подчеркнуть, что квалификация интернет-сайта в качестве сложного объекта либо составного объекта не в полной мере охватывает сложную природу сайтов и не позволяет квалифицировать интернет-сайт (в целом, во всей совокупности его составляющих) как особый объект авторских прав. По нашему мнению, в связи с многообразием форм выражения современных сайтов, на сегодня выделить какие-либо достаточные основания для придания всем возможным видам интернет-сайтов режима особых объектов авторских прав затруднительно. Несмотря на это, считаем перспективными дальнейшие научные изыскания в области правового режима интернет-сайтов как объектов интеллектуальной собственности с целью выработки концепции наиболее оптимального юридического регулирования.

  1. Digital 2019: global internet use accelerates // https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates
  2. Серго А.Г. Неопределенный сайт // ЭЖ-Юрист. 2004. № 1.
  3. См., например: Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М.: Статут, 2016; Бабарыкин П.В. Гражданско-правовое регулирование создания и использования сайтов в сети Интернет: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2005.
  4. Басманова Е.С. Интернет-сайт как объект имущественных прав: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2010.
  5. См., например: Быстров А.К. Интернет- сайт и доменное имя как объекты гражданских прав в системе отношений по использованию сети Интернет: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2016; Кравченко А.А. Правовой режим интернет-сайта как комплексного объекта права интеллектуальной собственности: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М. 2016.
  6. Савельев А.И. Указ. соч.
  7. Савельев А.И. Указ. соч.
  8. Басманова Е.С. Указ. соч.
  9. См., например: постановление Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 22 апреля 2008 г. № 255/08.
  10. См., например: определение Верховного суда Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. по делу № 305-ЭС16-7224.
  11. См., например: Кравченко А.А. Указ. соч. С. 4.
  12. Verbauwhede L. Intellectual Property and E-commerce: How to Take Care of Your Business’ Website // Journal of Intellectual Property Rights. Vol. 9. November 2004. Р. 568.
  13. U.S. Copyright Office. Compendium of U.S. Copyright Office Practices §101 (3d ed. 2019). Guidance regarding the copyrightability and registrability of websites and website content (Chapter 1000). Р. 1.
  14. U.S. Copyright Office. Compendium of U.S. Copyright Office Practices §101 (3d ed. 2019). Guidance regarding the copyrightability and registrability of websites and website content (Chapter 1000). Р. 7.
  15. Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт. М.: Проспект, 2013.
  16. U.S. Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices §101 (3d ed. 2019). Literary works (Chapter 700). Р. 43.
  17. Савельев А.И. Указ. соч.
  18. Примером популярного в России сервиса такого рода является Tilda publishing // https://tilda.cc/ru/
  19. Дементьева Е.С. Проблемы правового регулирования цифровой формы произведения. М., 2016.
  20. О возможности признания такого рода лиц авторами см.: Басманова Е.С. Указ. соч.
  21. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 августа 2017 г. № 13АП-17733/2017 по делу № А56-9641/2017.
  22. Горленко С.А., Калятин В.О., Кирий Л.Л. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой). В 2-х т. 2-е изд. Т. 1 (постатейный)/Отв. ред. Л.А.Трахтенгерц. М.: ИНФРА-М, 2016.
  23. См. например: апелляционное определение Нижегородского областного суда от 17 февраля 2015 г. по делу № 33-1295.
  24. Яровая В.В., Костенко М.А. Правовой режим сложных объектов в аспекте модернизации гражданского законодательства России // Власть закона. 2016. № 1. С. 107. Цит. по: Амелин Р.В. Правовое регулирование общественных отношений в сфере информационных систем: цивилистический и информационно-правовой подходы // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 12. С. 68.
  25. Право интеллектуальной собственности. Общие положения: Учебник. Т. 1/Под общ. ред. Л.А.Новоселовой. М.: Статут, 2017.
  26. Никифорова И.Н. Сложные объекты и произведения с множественностью авторов: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2013. C. 9–10.
  27. Постановление президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 10521/10 по делу № А23-4426/09Г-20-238.
  28. Никифорова И.Н. Указ. соч.; определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации от 24 апреля 2012 г. № 45-В12-10.
  29. Басманова Е.С. Указ. соч. С. 10.
  30. См. например: Амелин Р.В. Указ. соч.; Право интеллектуальной собственности: Учебник. В 2-х т. Т. 1 / Под общ. ред. Л.А.Новоселовой. М.: Статут, 2017.
  31. Котенко Е.С. Указ. соч.
  32. Заключение Исследовательского центра частного права по вопросам толкования и возможного применения отдельных положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации//Вестник гражданского права. 2007. № 3.
  33. Калятин В.О. Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование баз данных: Учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2019.
  34. См., например: дело «Вконтакте против Дабл» (решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 октября 2017 г. по делу № А40-18827/2017).
  35. См., например: Lobina, Mirko Luca and Mula, Davide, Legal Protection of the Web Page as a Database (November 24, 2009). Available at SSRN // https://ssrn.com/abstract=1512820
  36. U.S. Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices §101 (3d ed. 2019). Guidance regarding the copyrightability and registrability of websites and website content (Chapter 1000). Р. 3.
  37. Басманова Е.С. Указ. соч. С. 110.
  38. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей. М., 2005. С. 144.

Список литературы

  1. Амелин Р.В. Правовое регулирование общественных отношений в сфере информационных систем: цивилистический и информационно-правовой подходы//Актуальные проблемы российского права. 2017. № 12.
  2. Бабарыкин П.В. Гражданско-правовое регулирование создания и использования сайтов в сети Интернет: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2005.
  3. Басманова Е.С. Интернет-сайт как объект имущественных прав: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2010.
  4. Быстров А.К. Интернет-сайт и доменное имя как объекты гражданских прав в системе отношений по использованию сети Интернет: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2016.
  5. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей. М., 2005.
  6. Заключение Исследовательского центра частного права по вопросам толкования и возможного применения отдельных положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации//Вестник гражданского права. 2007. № 3.
  7. Калятин В.О. Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование баз данных: Учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2019.
  8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой). В 2-х т. (постатейный). 2-е изд./Отв. ред. Л.А.Трахтенгерц. М.: ИНФРА-М, 2016.
  9. Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт. М.: Проспект, 2013.
  10. Кравченко А.А. Правовой режим интернет-сайта как комплексного объекта права интеллектуальной собственности: Автореф. дисс. канд. юрид. наук.. М., 2016.
  11. Никифорова И.Н. Сложные объекты и произведения с множественностью авторов: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2013.
  12. Право интеллектуальной собственности. Общие положения: Учебник. Т. 1/Под общ. ред. Л.А.Новоселовой. М.: Статут, 2017.
  13. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М.: Статут, 2016.
  14. Серго А.Г. Неопределенный сайт//ЭЖ-Юрист. 2004. № 1.
  15. Яровая В.В., Костенко М.А. Правовой режим сложных объектов в аспекте модернизации гражданского законодательства России//Власть закона. 2016. № 1.
  16. DIGITAL 2019: Global Internet Use Accelerates//https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internetuse-accelerates
  17. Lobina, Mirko Luca and Mula, Davide, Legal Protection of the Web Page as a Database (November 24, 2009). Available at SSRN//https://ssrn.com/abstract=1512820
  18. Verbauwhede L. Intellectual Property and E-commerce: How to Take Care of Your Business’ Website//Journal of Intellectual Property Rights. Vol. 9. November 2004.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *